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內容簡介: |
作为新刑事诉讼法中以特别诉讼程序出现的刑事和解,体现了转型中的法治国家超越报复性司法而转向恢复性司法的努力,它意在构建国家、犯罪人和被害人三者之间多元的刑事法律关系,弥补传统刑事诉讼过程中对被害人的轻视并力图恢复其应有地位。新刑事诉讼法实施后,刑事和解在尊重当事人的主体地位,着力实现社会矛盾化解的同时,也在深刻影响着国家对犯罪的垄断性的追诉权和审判权。如何进一步完善刑事和解制度,在重罪及至死刑案件中是否适用刑事和解,和解协议对量刑能否更加网格化、精准化?本书历经五年,长期跟踪刑事和解案件及数据资料,结合司法实务阐述观点,提出建言,是恢复性司法研究领域的又一力作。
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關於作者: |
周凯东
吉林大学法学院刑法学博士,吉林省人民检察院刑事检察部主任检察官,全国检察机关调研骨干人才,中国刑事诉讼法治与司法改革研究方阵成员,吉林省法学会刑事诉讼法学研究会副秘书长、理事,吉林大学法学院硕士研究生校外导师,吉林省卓越检察人才,《毒品犯罪办案精要》副主编。长期从事检察实务工作并致力于刑事法学理论研究。对刑事和解、刑事诉讼分流等刑事诉讼法学前沿热点问题以及死刑适用、认罪认罚从宽处理机制等领域有独到见解。公开发表多篇论文,承接最高人民检察院2016年、吉林省法学会2013年与2014年重点课题等并结项。
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目錄:
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引言
一、选题背景
二、研究现状
三、核心观点
四、本书思路及创新
第一章检察环节刑事和解的实然描述
第一节刑事和解概述
1.1刑事和解的概念及内涵
1.2检察环节刑事和解适用简况
1.3问题的提出
第二节以S市N区为样本的实证考察
1.1刑事和解的适用范围
1.2刑事和解的主持者
1.3刑事和解的程序分流
1.4刑事和解的社会效果
第三节博弈论视角下关于N区的实证分析
1.1理性人与非零和博弈
1.2刑事和解中的双方与多方
第二章刑事和解的性质嬗变
第一节刑事和解的司法观
1.1传统主流司法与恢复性司法的分野
1.2刑事和解的协商式诉讼价值
1.3刑事和解的付诸立法
第二节刑事和解的比较法考察
1.1美国辩诉交易制度
1.2法国刑事和解、刑事调解制度
1.3域外制度的本土化
第三节刑事和解中的检察官客观义务
1.1检察权的积极属性
1.2检察官的客观义务
第四节刑事和解适用中的异象
1.1刑事和解异象主要解读
1.2刑事和解异象产生根源
1.3刑事和解异象防控机制
第三章检察环节刑事和解的现实之困
第一节刑事和解制度构建的三重瓶颈
1.1刑事和解的资源效益瓶颈
1.2刑事和解的主体性瓶颈
1.3刑事和解的思想文化瓶颈
第二节检察官角色的双重矛盾
1.1打击犯罪与居中主持的游移不定
1.2组织和解与监督和解之间的自我冲突
第三节配套机制的层层困境
1.1司法机关的协作困境
1.2刑事和解的刑法关联
第四章刑事和解的司法架构
第一节刑事和解之立法解读
1.1刑事和解程序的适用范围和条件
1.2刑事和解的主体界定
1.3刑事和解的实体效果
第二节刑事和解对检察权的新挑战
1.1检察权之新定位
1.2检察权之新权能
1.3检察权之新处断
第三节刑事和解的侦诉合作
1.1侦查阶段刑事和解的合理性
1.2侦查机关刑事和解的有效操作
第五章刑事和解的前景展望
第一节新刑诉法生效后之情势判断
1.1界定刑事和解的必备条件
1.2杜绝假借和解的花钱买刑
1.3把握效率与公正的动态平衡
1.4保证行之有效的和解监督
第二节新刑诉法未拓展之立法断想
1.1刑事和解的未来疆界
1.2和解进程的进一步深思
1.3重罪乃至死刑的切入
1.4法机制与法文化的延伸
第三节初步的结语
附录1:各地关于刑事和解的规范性文件
附录2:随机抽取的80例刑事和解个案
附录3:新刑诉法实施前后吉林省关于刑事和解的典型案例
附录4:有影响的相关规范性文件
参考文献
攻读博士学位期间所取得的科研成果
后记
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內容試閱:
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芳林新叶催陈叶,流水前波让后波。(唐)刘禹锡《乐天见示伤微之敦诗晦叔三君子皆有深分因成是诗以寄》。21世纪以来,恢复性司法的潮流在全球强劲兴起。而在国内,在十六大以来关于建设和谐社会的背景之下,在实行宽严相济刑事政策的指引之下,我国司法机关开始探索在公诉案件中鼓励当事人和解的办案方式,这种有别于传统案件的处理方式,在我国的许多地区进行了多元化的探索。作为一种以非刑事化方式处理刑事案件的模式,刑事和解所追求的最高价值是社会冲突的化解和社会关系的和谐,旨在化解当事人双方的矛盾,修复被犯罪破坏的社会关系,在实践中能够更好地达到案结事了。刑事和解程序的适用给了加害方和被害方选择诉讼结局的机会。使加害方与被害方在平等、自愿的基础上进行对话、协商,加害方通过赔礼道歉、经济赔偿等方式取得被害方的原谅,最终达成和解。
一
回顾刑事和解制度的前世今生,我们看到,诚如德国著名犯罪学家汉斯约阿希姆指出的那样,社会本身的变革即其结构、价值观念、生活方式本身的改变,倾向于以和平方式来解决冲突,这些对于有效预防和控制犯罪具有决定性的重要意义。刑事诉讼以报应主义为基础,以惩罚犯罪为手段,以判决公正为追求,以预防犯罪为目标。一个公正的判决无疑是正义的实现,但是,从古巴比伦王国第六代王汉谟拉比制定《汉穆拉比法典》开始,一部部极度鲜活的刑法史告诉我们,残酷的刑罚制度从未能真正有效地遏制犯罪。
刑事和解具有缓和性、自主性和互利性的特征。其理论根据是中西和谐文化传统的交汇,被告人与被害人主体地位的回归,罪刑法定原则、罪刑相当原则从绝对到相对的理论转变。刑事和解符合和谐社会、案结事了的理念,能够提高诉讼效率,保护被害人合法权益,构建和谐社会关系,强调人性化办案思维,开辟了社会治安综合治理的新途径,体现了以人为本的价值观。它属于恢复性司法的表现形式之一。刑事和解尊重加害方和受害方的意愿,重视加害方和受害方的选择。但不等于双方当事人可以超越案件事实随意和解。刑事和解强调在遵循平等、自愿、合法原则的基础上,在符合案件事实清楚、加害方认罪且当事人双方和解等条件的前提下适用,其进程仍然应当坚持事实为依据,以法律为准绳。
在刑事和解理论者看来,犯罪并非个人与国家间的争斗,而是个人与个人的争斗。犯罪是社区中的个体,对另一个体的利益侵害,而并非侵害国家利益或是社会利益的行为。由此,犯罪处理的过程,不是犯罪人与国家之间的关系重构,而是犯罪人与被害人、社区之间的关系恢复。因而,在处理方式上,绝非排他性地依赖于诉讼这一唯一方式,而是应当允许在犯罪人与被害人之间开展充分的协商。
这样的理解,构成了某种摧毁性的力量,对既有的知识壁垒与理论教条,起着颠覆性影响。这种全新的犯罪观,瓦解了犯罪行为与侵权行为之间的固有界限,使其在内在性质上连为一体,不再僵硬分离,产生了刑法民法化的初步倾向。
二
作为深受恢复性司法理论影响的刑事和解制度,强调在双方自愿的前提下,以说服教育为手段,公正与保护并重,直接作用于犯罪人的内心,使其能知错就改,这种内心的悔悟、良心的发现,其力量远比任何外部强制力强大、持久。通过检察人员对被害人与犯罪人双方进行说理、教育,达成和解,在这一过程中,相对刑事审判来说,往往有更多的社会普通民众参与。每一次调解,对被害人、犯罪人以及他们周围的人来说,都是一堂生动的法制教育课,这种亲身参与必然在每个人心中留下烙印,其意义不仅仅在于圆满地解决纠纷,而且让更多的人受到了法治教育,而刑罚则远离一般社会大众,其对社会公众的影响仅限于对犯罪人个人的惩罚。在现有的司法资源之下提高诉讼效率是当务之急,在文化交融越来越频繁、深入的形势之下,恢复性司法、协商司法理念逐步为公众所接受,努力结合我国各种社会组织仍不健全的现状,唯有提高个案诉讼效率、整合有效社会资源,才能节约司法资源。不得不说,刑事和解的司法观呈现给我们的是对终极公正与诉讼效率的不懈追求。
恩格斯曾经提出并阐发了著名的历史合力论,他指出:历史是这样创造的:最终的结果总是从许多单个的意志的相互冲突中产生出来的,而其中每一个意志,又是由于许多特殊的生活条件,才成为它成为的那样。这样就有无数互相交错的力量,有无数个力的平行四边形,由此就产生出一个合力,即历史结果,而这个结果又可以看作一个作为整体的、不自觉地和不自主地起着作用的力量的产物。马克思恩格斯选集,第4卷[M].北京:人民出版社,1995.事实上,每一项制度的产生和发展过程,都应当是一个多方面因素互相影响,互相制约,并相应推进的结果。刑事和解实践在中国的兴起和发展,有着自身特有的轨迹和特征,绝不是某一个方面或因素,单方面起作用的结果。法律是人类社会的最终产物,上升为国家意志的法律规则和制度规定,必须真实反映社会实际需求和社会主体的主流价值观。刑事和解的制度化作为法制建设中的一项制度性事实,表明了我国社会和法律制度的发展与变迁。根据法律与社会的互动原理,法律制度在适应来自社会的方方面面的需求中不断发展。社会反过来也会影响法律制度的进一步发展。社会需求的整体来源于各个不同利益主体,并在其各自行动的推动下影响制度的进程。那么,社会和制度变迁中的行动者们是如何影响刑事和解的制度化进程的,显然是一个实然命题,同时更是一个应然的法社会学抑或法制度学命题。
三
如果不强调制度和道德环境,一味鼓吹人的经济人的特性,不合理的制度和道德环境必然导致人以不正当的方式追求自身的利益。然而,如果有良好的法律和制度的保证,以及良好的道德环境,经济人追求个人利益最大化的自由行动会无意识地、卓有成效地增进社会的公共利益。葛琳:《刑事和解研究》,中国人民公安大学出版社2008年版,第145~146页。为了使和解这一新生事物能健康发展,有必要将之纳入到规则之治。
刑事和解将走向何方?有学者指出,在现代法治社会,刑事和解则是公法的私法化的表现,是公权力对私权利的让渡的结果。
徐岱、王军明:刑法谦抑理念下的刑事和解法律规制,载《吉林大学社会科学学报》2007年9月5期。由于检察机关在对犯罪嫌疑人是否提起公诉以及求刑等问题上具有一定自由裁量权,因此,刑事和解可直接影响其处理结果,如相对不起诉或者提出从轻的量刑建议。近年来各地检察机关出于对社会效果和个案特殊性的考虑,开始更多地关注刑事和解的应用,因此,很多地方的检察院将刑事和解作为近期司法改革或制度创新的重点。适用刑事和解处理的案件中,经济赔偿只是加害人真诚悔罪、赔礼道歉的必然结果,不是作为从宽处理的交换条件。真诚悔罪说明行为人的主观恶性减小,缓解了双方的矛盾,消除了不和谐因素,对这样的案件酌情从宽,在现实生活中是一件非常有意义的事情。花钱买刑只是单纯的钱与刑的交换,加害人对犯罪没有真诚悔改之意,或者对被害人不仅不道歉而且也没有真诚的认罪态度,公权力完全没有必要将经济赔偿作为加害人作为换取对自己的从宽处理的筹码,刑事和解制度中的和解并非交易或者交换,它实际上是一种公权力处理问题的态度,破除人们对刑事和解的误解,积极寻求并探索与私权利的合作,极力的保障与维护私权利的行使,排除刑事和解制度成为空中楼阁的现象。
这里引用陈瑞华教授的观点,来表述我国目前阶段所试用的刑事和解制度。中国近年来兴起的刑事和解制度尽管无论在理念上还是在制度设计方面,都可以从恢复性司法中找到一些类似的要素,但两者在本质上还属于不同的两种司法模式。为避免误解,我们有必要将刑事和解制度视为一种私力合作模式,以区别传统的对抗性司法模式,也区别于那种国家公诉机关与被告方通过协商达成合作的公力合作模式。
陈瑞华:刑事诉讼的私力合作模式刑事和解在中国的兴起,载《中国法学》2006年第5期。然而,无论什么样的性质界定,即使非常具体精准,也无法从法律体系与结构的角度显示出其构造和区位,甚或在某些情形之中会产生似乎其游离于刑事司法体系与民事司法体系等其他体系的一种误读。本书致力于通过实证的检视与对未来的期望断想,试图将刑事和解在刑事司法体系中找到恰当的位置。虽然刑事和解与传统的刑事司法理念有所背离或偏差,形成了所谓的刑事法治第三领域,或者陈瑞华所称刑事诉讼的私力合作模式,但它始终是依附于传统刑法中的关于犯罪构成、刑事处罚的一体相承的根本理念,并没有独立出新的体系,是子系统,辅体系,类派别。
四
应当没有人会否认,新刑事诉讼法关于当事人和解的特别程序以及两高一部的相关规定,对当事人和解的公诉案件程序做了进一步的明确和细化,标志着刑事和解正式以法律明文规定登上法治舞台,从而开启了中国式刑事和解的新阶段。
自愿本身就蕴含着公平。刑事和解的设立,更主要的意义不是扩展了司法机关的职权,而是更多地考虑到当事人的主体地位,对其予以法律上的引导。设定和解程序后,对犯罪嫌疑人、被告从宽处理的法律依据和法律要求更加明确,当事人特别是被害人的主体地位进一步得到尊重。通过刑事和解,真诚悔罪的犯罪嫌疑人获得了从宽处罚的出路,被害人权益则得到了更好的保障。以检察工作实务尤其是公诉环节与刑事诉讼监督环节为切入点,对国内刑事和解的运行情况开展实证分析,尤其是在新刑事诉讼法实施之后,对检察官在刑事和解中的角色定位,对刑事诉讼中公正与效率矛盾的有效调和,无疑具有重要意义。调解是暴力、自力救助或者诉讼的替代措施它可以被定义为一种过程,通过这一过程,参与者在中立者的帮助下,有系统地将争执的问题孤立出来,以便显现选择、考量替代,并达成一种满足各方需要的一致和解。调解强调参与人对做出影响自己生活的决定所负的责任。因此,它是一种自我授权的过程。
[美]博西格诺等著:《法律之门》,邓子滨译,华夏出版社2002年版,第669页。
新刑事诉讼法生效后,刑事和解给司法机关在侦查、起诉、审判等各个环节灵活处理案件的权力,增加了司法官们权力寻租的机会。目前实践中刑事和解中,和解双方被各自的近亲属或者律师所代替,刑事和解近乎演变为经济赔偿与从轻处罚的交易,演变为附条件减刑的谈判,已经背离了刑事和解的初衷。因此,需设立一整套对公权力参与监督制约的机制,避免和解中的暗箱操作,打造套向权力的缰绳与笼头。因此,应积极探索多元化的和解方式,创造条件,将和解过程尽可能地运行于阳光之下,让被告人与被害人双方重新回归桌面,通过面对面的沟通、交流、倾诉,来修复被破坏的社会关系,谨防和解双方被代表,谨防刑事和解演变为钱刑交易。
宜未雨而绸缪,毋临渴而掘井。行文至此,感到更重要的,是在政治高层领导集体周期转换,政法工作呈现新格局的战略时期,在第三轮司法改革吹响号角之时,对刑事和解的未来走向应当具备清晰的把握与预判。
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